« Эрудиция » Российская электронная библиотека

Все темы рефератов / Уголовное право /


Версия для печати

Реферат: Преступление


Содержание:

1. Введение……………………………………………………….3

2. Понятие преступления………………………………………..7

3. Виды преступлений………………………………………….38

4. Заключение…………………………………………………...50

5. Список использованной литературы………………………..55

1. Введение

«Преступление есть самый характеристичный,

бесспорный и для всех обязательный симптом

общественного расстройства или неустройства».

(Н. Михайловский)

Историческая действительность на протяжении многих столетий создавала
уголовно-правовой механизм, основанный на учете не только вековых
(исторических, национальных, этнических, территориальных, культурных и
т. д.) традиций, но и профессиональных стилевых оттенков проблем
криминального характера, возникающих в каждом историческом срезе. Из
отдельных фрагментов обычного (неписаного) права и права писаного
мучительно, но неуклонно формировалась устойчивая правовая отрасль,
включающая разнородные (что было специфично для ранних эпох) по смыслу и
вместе с тем однозначные по своим функциональным целям предписания.

Как известно, первоначально уголовно-правовые нормы не выделялись из
общей массы правовых дефиниций. Древние источники права в большинстве
своем содержали определенный набор статей, совокупность которых
способствовала необходимо достаточной урегулированности всего массива
отношений между людьми в определенный исторический период.

Однако со временем все расширяющаяся и возрастающая в своей динамике
криминальная сфера общественной жизни поставила на повестку дня
необходимость создания специфической отрасли, которая могла бы лишь ей
присущими способами (приемами) «усмирять», «гасить», «сглаживать»
преднамеренно или спонтанно возникающие конфликты именно преступного
характера. В силу этих и других обстоятельств постепенно возникла
система норм, в совокупности обозначившая содержательные и
функциональные особенности уголовно-правового регулятора.

Приведенные положения нельзя недооценивать, ибо этот регулятор выступает
объективной предпосылкой потребности в такой отрасли, как уголовное
право. И потому не появиться и не сформироваться она не могла.
Потребность человечества в уголовно-правовом регуляторе — это своего
рода приговор судьбы, рок, ибо преступления (равно как и преступность)
появились задолго до того, как четко обозначилась ответная на них
реакция.

Однако, если появление уголовного права было объективно неизбежно, то
его формирование несло в себе скорее субъективное стремление
официального «мстителя» (в широком смысле этого слова) противопоставить
преступным проявлениям целую систему защитных мер уголовно-правового
характера. Но по мере того, как совершенствовалось общество в своем
миропонимании, расширялись горизонты его правосознания, указанная
система наполнялась не только элементами мщения преступнику (а нередко
не ему одному), но и гуманистическими положениями, вносящими дух
цивильности в суровые лабиринты храма Фемиды. И там, где этот цивильный
дух стал нормой, законодатель начал серьезно рассуждать над созданием
такой совокупности уголовно-правовых мер, которая, по словам Ж. Марата,
способна не нарушать ни справедливости, ни свободы и согласовать
мягкость наказания с их действенностью, а гуманизм — с безопасностью
общества. Однако для законодателей многих стран (Россия не исключение) и
сегодня это положение остается лишь мечтой.

Уголовное право как самостоятельная отрасль, естественно, представляет
собой совокупность однородных норм. Причем эта однородность в первую
очередь обусловлена их содержанием. Содержательно эти нормы
сориентированы, с одной стороны, на деяние, которое (согласно
действующему на данный период уголовному законодательству) признается
преступлением, а с другой — на правоприменителя, который обязан
оценивать совершенное деяние как преступное только в соответствии с
требованиями уголовного закона и на основании его. Кроме того,
однородность норм выражается и в их общей функциональной направленности.
В конечном счете эти нормы предназначены воздействовать на
взаимоотношения людей друг с другом, на их отношения с государством (в
лице соответствующих органов) в случае совершения преступного акта;
предотвращать подобные деяния в последующем.

Известно, что необходимость существования уголовного права осознается, а
тем более воспринимается далеко не всеми членами общества. Однако от
этого оно не утрачивает своей социальной ценности. Как раз наоборот,
уголовное право утратило бы свою основную цель, если бы ориентировалось
только на принцип добровольности исполнения. Требование здесь немыслимо
без принудительного элемента, гарантом которого выступает государство.
Принудительность уголовно-правовых норм должна быть в равной степени
применима ко всем, кто совершит преступление. В определенной степени
именно этим обусловлен общеобязательный характер норм уголовного права.

Общеобязательность уголовно-правовых норм предполагает, с одной стороны,
что каждый, совершивший преступление, обязан претерпеть воздействие на
себе уголовной ответственности, а с другой — что правоприменитель в этом
случае обязан (а не имеет право) использовать уголовно-правовые нормы.

Принудительность норм уголовного права, сопряженная с их
общеобязательностью, предполагает свойство двоякого рода: во-первых,
защитить потерпевшего (обиженного), т. е. восстановить или
компенсировать его права и интересы, нарушенные преступлением;
во-вторых, образумить преступника (обидчика), т. е. принудить его к
претерпеванию тех нежелательных последствий, которые он должен (по
обязанности, добровольно на себя возложенной фактом совершения
преступления) понести. Иными словами, механизм уголовно-правовой защиты
интересов общества от преступных посягательств есть своего рода
удовлетворение потребностей каждого человека и всех людей вместе в
безопасных условиях их бытия. Если право вообще и уголовное в том числе
не удовлетворяет эти потребности (независимо от причин), то оно как
социальный регулятор утрачивает свои нравственные и фактические позиции
и теряет авторитет среди населения, превращаясь в балласт.
Удовлетворение же указанных потребностей как бы подключает уголовное
право к живительным социальным источникам, подпитывающим и утверждающим
его как необходимый и достаточно эффективный государственно-правовой
регулятор отношений между людьми.

Самостоятельность уголовного права не страдает от того, что оно
оказывается включенным в систему других общественных регуляторов. Только
в совокупном их взаимодействии уголовное право и может проявлять свою
самостоятельность. Вне системы оно становится зловещим придатком
криминально-правовой стихии. Автономность уголовного права позволяет
установить совокупность признаков, с помощью которых то или иное
порицаемое деяние признается преступным в силу того, что угрожает
нормальному развитию или даже существованию той или иной сферы
человеческого общественного или государственного бытия, т. е. становится
общественно опасным.

Любое посягательство на субъект общественных отношений, морально
одобряемых и нормативно урегулированных, представляет определенную
опасность. Однако характер и степень этой опасности могут быть
различными. Соответственно формы официальной реакции должны быть
адекватны опасности такого посягательства. В одних случаях государство
(законодатель) ограничивается мерами по восстановлению нарушенных
законных прав потерпевшего, если речь идет о нарушении его имущественных
прав, способных к восстановлению (гражданско-правовое воздействие); в
других к нарушителю могут быть применены меры дисциплинарного или
административного воздействия. При более опасных посягательствах
действуют уголовно-правовые предписания, предполагающие уголовную
ответственность.

Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что уголовное право
устанавливает прежде всего основание и пределы уголовной ответственности
за те деяния, которые признаются преступлениями, и предусматривает
возможность применения к виновному определенного наказания. Данное
заключение подводит к логическому выводу о том, что уголовное право
регулирует и случаи освобождения (при наличии законных на то оснований)
от уголовной ответственности.

Бесспорным в этой связи является утверждение, что нормы уголовного права
устанавливаются только государством в лице его законодательного органа.

2. Понятие преступления

«Преступление творит умысел, а не случайность»

(А. Ришелье)

Одна из давних традиций российского правотворчества – определение в
уголовном законе понятия преступления. Не исключение и новый УК РФ, где
установлено: «Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Полагая, что данное определение содержит четыре наиболее актуальных типа
взаимосвязи (родовой и видовой, внешний и внутренний, объективный и
субъективный, материальный и формальный), каждый из которых так или
иначе раскрывает содержание и соотношение признаков понятия
преступления, остановимся на них отдельно.

Если обратиться к источникам права X – XVII вв., то в них трудно найти
термин, который бы охватывал все наказуемые формы поведения.
Древнерусское право, нередко использовало слово «обида», но было бы
неверно считать, что оно подразумевало любое наказуемое действие, т. е.
имело значение родового понятия: «Аще ли перст утнеть которыи любо, 3
гривны за обиду». Аналогичное нужно сказать и о терминах «лихое дело»,
«злое дело»: «А убьют кого крестианина на поле… в лихом деле, и дадут
того крестианина за государя его…», «Будет кто каким умышленьем мыслить
на государьское здоровье злое дело…». «Вместе с тем уже в средневековых
уставах и уставных грамотах начинают употребляться словосочетания типа:
«кто преступит сии правила» (Устав князя Владимира Святославича.
Синодальная редакция), «а кто уставление мое порушит» (Устав князя
Ярослава Мудрого. Краткая редакция), «аще кто устав мой и уставление мое
порушит» (Устав князя Ярослава Мудрого. Пространная редакция), «а кто
иметь преступати сия правила» (Устав великого князя Всеволода) и т. д.
Надо полагать, именно на основе такого рода словосочетаний
(заключительная часть княжеских уставов) возникает и широко
распространяется во времени Петра I обобщающий термин «преступление», с
которым стали связывать всякое уголовно наказуемое поведение. Этимология
данного термина (сходная, кстати, с происхождением соответствующих слов
в английском и французском языке – crime, в немецком – Verbrecher, в
испанском – delitos и т. д.), характеризуемая в литературе обычно как
выход за кон, какие-либо границы, пределы, обусловила появление взглядов
на преступления как на некоторого рода нарушения (воли, закона, права в
объективном и субъективном смысле и т. п.), что и отразилось в одной из
первых законодательных формулировок: «Всякое нарушение закона, через
которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной или
установленных ею властей, или же на права или безопасность общества или
частных лиц, есть преступление» (ст. 1 Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных в редакции 1845 г.). Однако уже в следующей редакции
(1885 г.) Уложения в нарушении чего-либо стали усматривать не родовое
понятие преступления, а один из его обязательных признаков:
«Преступлением или проступком признается как самое противозаконное
деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания законом
предписано». Если не считать Руководящих начал 1919 г., где в
преступлении усматривалось «нарушение порядка общественных отношений»,
то такое смещение акцента в родовой характеристике преступления можно
считать традиционным и для советских уголовных кодексов, в которых
первоначально определение преступления непосредственно связывалось с
совершением действия или бездействия, а с принятием в 1960 г. УК РСФСР –
с деянием как таковым: «Преступлением признается предусмотренное
уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие),
посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую
системы, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права
и свободы граждан, все формы собственности, а равно иное, посягающее на
социалистический правопорядок общественно опасное деяние,
предусмотренное уголовным законом». При этом в последнем случае
специально пояснялся его смысл, в соответствии с которым деянием
считалось совершенное лицом действие или бездействие». Вновь принятый УК
РФ отказался от такого рода пояснений, но в части решения интересующего
нас вопроса сохранил преемственность, ибо дает основание констатировать:
деяние — родовая, а виновность и запрещенность этого деяния под угрозой
наказания — видовая специфика понятия преступления.

Аналогичного рода представления о взаимосвязи родовой и видовой
специфики понятия преступления с давних пор господствуют и в
отечественной уголовно-правовой науке. Вместе с тем высказывались и
несколько другие мнения. Предлагалось усматривать в преступлении,
например, не деяние как таковое, а действие и бездействие: «Согласно
грамматическому толкованию термин «деяние» надлежит понимать как родовое
понятие действия или бездействия. Однако такое грамматическое толкование
не согласуется с систематическим: обращение к нормам Особенной части
уголовных кодексов союзных республик показывает, что термин «преступное
деяние» включает не только действие или бездействие, но и преступные
последствия». Сравнительно чаще, однако, на роль родового понятия
выдвигался термин «посягательство», но с разными, порой противоположными
мотивировками. Так, желая акцентировать в преступлении его способность
не только причинять, но и создавать угрозу причинения вреда, В.Д.
Спасович (Учебник по уголовному праву. 1863г.) отдавал предпочтение
данному термину потому, что им охватываются «и совершенные
правонарушения, и покушения на правонарушения, и даже приготовления к
правонарушениям». Иные теоретики уголовного права отстаивают мысль, что
в действительности нет преступлений, которые не повлекли за собой
реального вреда: «Посягательство немыслимо без нанесения ущерба... В
этой связи нам представляется более правильным определять преступление
не как действие или бездействие, лишь направленное на причинение вреда
правоохраняемым объектам (это характеристика лишь преступного действия),
а как общественно опасное посягательство на социалистические
общественные отношения».

Приведу и другой пример весьма неоднозначной интерпретации термина
«посягательство». Считая, что преступление есть «предусмотренное
уголовным законом общественно опасное посягательство на социалистические
общественные отношения, виновно совершенное вменяемым лицом, достигшим
возраста уголовной ответственности», М. П. Карпушин и В. И. Курлянский
отмечали: «Можно было бы определить преступление как общественно опасное
деяние. Однако общественно опасное деяние (объективно опасное) может
совершить и невменяемый человек, и малолетний. Термин
«посягательство»... более полно подчеркивает и объективную и
субъективную общественную опасность». Как раз иной смысл имел в виду Я.
С. Таганцев, полагая, что данный термин охватывает внешнюю сторону
преступления, сам факт его совершения. «Вместе с тем, – полагал он, –
так как нарушение интереса, охраняемого нормами, возможно и со стороны
сил природы, и со стороны лица, не обладающего разумом, малолетнего и т.
д., а между тем преступное нарушение норм предполагает наличность вины,
то... его можно было бы оттенить в самом определении преступления словом
«деяние» в противоположность делу, факту».

Констатируя в конечном счете наличие в отечественной литературе в
рассматриваемом нами аспекте нескольких вариантов истолкования понятия
преступления с точки зрения используемого в нем родового понятия и то,
что в новом УК РФ за основу было взято наиболее распространенное,
традиционное решение вопроса, обратим внимание и на разработанную в
теории уголовного права концепцию, согласно которой преступление есть
определенного рода отношение между людьми. К сожалению, в этой связи
каких-либо новых дефиниций преступления пока еще не предлагалось. Более
того, авторы разошлись во мнениях о возможности признания такого
отношения общественным. В отличие от тех, кто положительно решает этот
вопрос и характеризирует данное отношение как аномальное,
антисоциальное, антагонистическое, конфликтное, криминальное и т. п.,
некоторые авторы настаивают на необходимости разграничить общественные
отношения и индивидуальные, межличностные связи. Полагая, что
преступление есть не первое, а второе, они ссылаются на то, что: 1)
общественные отношения – результат связи, «сцепления», людей;
преступление не создает связи, а разрывает по крайней мере одну из
многих связей человека с другими людьми; 2) общественные отношения
предполагают организованность и порядок; преступление – это акт,
дезорганизующий порядок, акт индивидуального произвола; 3) общественные
отношения опосредуются различными социальными институтами и
учреждениями; преступление остается «голым» единичным актом
«изолированного индивида»; 4) общественные отношения – это отношения
целостных систем, результат массовой деятельности людей, и поступок
«включается» «в мир общественных отношений» тогда, когда соответствует
этой деятельности; преступление – чужеродное образование,
внедрившееся в ткань общественных отношений; 5) общественные отношения –
результат социальной деятельности; преступление антисоциально...; 6)
общественные отношения имеют известные границы (сферы действия) и
определенный круг субъектов; ни отдельно взятый преступник, ни сколь
угодно большая масса преступников никакой социальной общности не
образуют.

Не разделяя последнюю позицию, в частности, потому, что ее сторонники
необоснованно отождествляют общественные отношения с теми отношениями,
которые в последние десятилетия все чаще и чаще именуют социальными, как
раз подразумевают многие (но не все) из указанных признаков (типичность,
всеобщность, институциональность и т. д.), сделаю акцент на особой
актуальности трактовки понятия преступления в качестве некоторого рода
отношения лица. Чем она обусловлена? Отнюдь не тем, что деяние не
является обязательным для всякого преступления, но тем, что по своей
природе оно есть явление не физическое, а общественное. Уголовное право,
как и право вообще, имеет дело не столько с действиями людей, их
поведением, поступками, сколько с отношениями между ними. Спору нет,
преступление немыслимо без деяния. Но оно столь же немыслимо и без вины,
нарушения прав и обязанностей, причинения или создания угрозы причинения
вреда. Важно, стало быть, указать не только на то, без чего преступление
не существует как таковое, но и в первую очередь на то, что объединяет
все необходимые признаки, является общим для них, позволяет раскрыть
взаимосвязь между ними и преступлением в целом.

Полагая, что лишь понимание преступления в качестве отношения лица,
которое при определенных условиях (признаках) приобретает характер
криминального (преступного), позволяет последовательно решить эти
задачи, обращу внимание на сложности, порождаемые сложившимся ныне
подходом к решению вопроса о взаимосвязи родовой и видовой специфики
понятия преступления. Отводя в его дефинициях деянию роль не признака, а
ближайшего рода, и проявляя в этом редкое единодушие, отечественное
законодательство и теория уголовного права тем самым ориентируют на то,
что содержание данного термина включает в себя все составляющие
преступления. В результате возникает, если так можно выразиться,
предельно широкая трактовка смыслового значения термина «деяние»,
охватывающая внешнюю и внутреннюю стороны преступления, объект и
субъект. Но существует и иная, предельно узкая трактовка, которая
обнаруживается всякий раз, когда речь идет о «строении», составе
преступления. При выделении в нем объекта, субъекта, субъективной и
объективной сторон термин «деяние» увязывается с последним элементом,
ему вольно или невольно придают значение одного из обязательных внешних
признаков преступления, причем даже не всякого, а только непосредственно
касающегося действия (телодвижения) и бездействия (отсутствия должного
телодвижения). Сколько бы при этом ни говорилось о неразрывной связи
деяния либо действия и бездействия с внутренней стороной посягательств,
какие бы ограничения ни вводились (например, подчеркиванием того, что
«шизофреник в уголовно-правовом смысле не действует»), суть остается
одна: термин «деяние» в этих случаях охватывает собой только действие
или бездействие лица и соотносится с другими элементами преступления (с
субъективной стороной, объектом и т. д.) не как целое и часть, а именно
как самостоятельные части некоторого целого, т. е, преступления.

Получив фактически одновременно значение и одного из признаков
преступления, и его ближайшего родового понятия, термин «деяние» вполне
закономерно породил немало сложностей в трактовке его взаимосвязи, в
частности, с тем, что принято именовать внутренней стороной
преступления. В чем именно они состоят? Ответ на этот вопрос
предполагает рассмотреть понятие преступления уже с позиций взаимосвязи
его внешней и внутренней сторон (признаков, свойств).

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что
преступление не должно отождествляться ни с внутренним психическим
отношением индивида, ни с его действием или бездействием как таковыми.
Каких бы оценок, представлений, убеждений ни придерживалось лицо, какие
бы намерения ни высказывало, что бы оно ни замышляло – все это взятое в
отрыве от внешних, физических признаков не может объявляться
преступлением. Действие или бездействие лица, если оно не является
проявлением его определенного внутреннего отношения, также не дает
оснований говорить о наличии преступления. Стало быть, характеризуя
преступление с точки зрения специфики взаимосвязи внутренней и внешней
сторон, нужно констатировать, что оно есть проявление (выражение) вовне
(в действии или бездействии) определенного рода внутреннего,
психического (интеллектуального и волевого) отношения лица.

Как показывает история развития отечественного уголовного
законодательства, в нем нередко противопоставляюсь внешние и внутренние
признаки понятия преступления. Это находило свое выражение не только в
том, что до начала XX в. российский законодатель не исключал уголовной
ответственности за «голый умысел», т. е. за само намерение совершить
какие-то действия, но и в том, что во всех ранее сформулированных
понятиях преступления не указывалось на виновность как необходимый его
признак. И если первое обстоятельство, отождествляющее преступление с
внутренним психическим отношением лица, всегда оценивалось в нашей
литературе негативно, то второе нередко воспринималось в качестве вполне
обоснованного, поскольку, как указывалось, всякое общественно опасное
деяние может быть совершено лишь умышленно или неосторожно и, стало
быть, нет необходимости в понятии преступления выделять признак
виновности. В действительности, однако, неупоминание в законе о
виновности было обусловлено другими соображениями. Закрепляя предмет
доказывания и основания уголовной ответственности, законодатель явно
ориентировался на то, что ее возложение предполагает наличие двух
условий: преступления, во-первых, и вины в его совершении, во-вторых.
Встав на такую точку зрения, он тем самым выводил признак виновности за
пределы понятия преступления и, давая его определение, вполне логичным
считал не упоминать о ней как о необходимом признаке. Можно спорить о
приемлемости данной позиции, но несомненным остается одно: вопреки
широко распространенному в нашей научной литературе мнению, ранее
действовавшее законодательство отводило виновности значение составной
части оснований уголовной ответственности, но никак не понятия
преступления и тем более деяния (действия, бездействия).

Несколько иначе обстояло дело с характеристикой виновности в качестве
признака преступления в отечественной юридической литературе. В отличие
от законодательства большинство ученых более или менее последовательно
отстаивали тезис, согласно которому без вины нет не только оснований
уголовной ответственности, но и преступления. Вместе с тем, видя в
преступлении не отношение лица, а деяние, они не были единодушны в
решении вопроса обоснованности выделения виновности в качестве
самостоятельного его признака, в связи с чем в одних работах
преступление определялось не просто как деяние, а деяние виновное, и
стало быть, первое подразумевало лишь внешнюю, а второе – внутреннюю
сторону преступления, в других – о виновности особо не упоминалось
потому, что она объявлялась необходимой составной частью деяния (или его
признака противоправности).

Примечательно, что с точки зрения взаимосвязи внешних и внутренних
признаков преступления УК РФ по сравнению с прежним оказывается менее
последовательным. И действительно, определяя преступление как деяние
виновное, законодатель тем самым исходит из того, что деяние и вина –
составные части преступления, которые: а) раскрывают соответственно его
внешнюю (физическую) и внутреннюю (психическую) стороны; б) предполагают
единство, отсутствие которого исключает само преступление. С позиций
того, что преступление есть некоторого рода отношение лица, такое
решение вопроса о взаимосвязи его внешних и внутренних признаков
заслуживает всяческой поддержки. Вместе с тем, обратившись к норме,
описывающей основание уголовной ответственности как «совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом», можно сделать вывод, что деяние включает в себя не
только внешнюю, но и внутреннюю сторону посягательства, его виновность.
Так как во всех иных случаях (в частности, при описании признаков
невменяемости) законодатель явно ориентировался на посылку, согласно
которой вина не является обязательным структурным компонентом деяния,
то, констатируя непоследовательность законодателя, нужно тем не менее
заключить, что новое определение преступления имеет в виду два, хотя и
тесно связанных, но самостоятельных и обязательных его признака: внешний
(физический) — деяние и внутренний (психический) — виновность.

Взаимосвязь внутреннего и внешнего нельзя отождествлять с взаимосвязью
субъективного и объективного. К сожалению, в нашей литературе это
обстоятельство обычно упускается из виду, вследствие чего не
усматривается какой-либо существенной разницы как между субъективными и
внутренними, так и между объективными и внешними признаками
преступления. Между тем связь внешнего и внутреннего имеет совсем иной
характер, чем связь объективного и субъективного. Внешнее и внутреннее
предполагают такое единство сторон, при котором имеет место зависимость
одного от другого. Объективное и субъективное, напротив, существуя в
рамках единого целого, не зависят друг от друга. В этом смысле
субъективное есть все, что характеризует источник активности, причем как
с его внешней, так и внутренней стороны, а объективное – то, что
находится не только вне сознания лица, но и независимо от него. Иначе
говоря, субъективное непосредственно связано с субъектом, а объективное
— с объектом преступления.

Анализируя известные ранее дефиниции преступления в рассматриваемом
аспекте, отмечу прежде всего то, что ни законодательство, ни теория
уголовного права не были склонны специально указывать в них признаки,
непосредственно касающиеся субъекта. Это, разумеется, вовсе не означает,
что такого рода вопросы вообще оставались открытыми. В законодательстве
им посвящались специальные уголовно-правовые нормы, а в теории выделялся
особый раздел учения о преступлениях, в соответствии с которым наиболее
важными положениями, раскрывающими понятие субъекта преступления, можно
назвать то, что им всегда выступает: а) отдельное, б) физическое, в)
вменяемое лицо, г) достигшее установленного законом возраста.

Иначе обстояло дело с признаками, характеризующими объект преступления:
не только в юридической литературе, но и в законодательстве трудно найти
определения, в которых бы так или иначе не акцентировалась
направленность посягательства. Однако примечательно не только это, но и
то, насколько многообразны и изменчивы были такого рода представления.
Во времена Русской Правды в преступлении усматривалось отношение лица к
индивиду, а потому воспринималось оно законодателем как дело частное,
затрагивающее интересы лишь того, кому наносилась обида (что, тем не
менее, не исключало дифференцированной оценки содеянного в зависимости
от социальных различий виновной и потерпевшей сторон). В период действия
Судебников 1497 и 1550 гг. в оценке преступного и непреступного особое
значение придавалось интересам земства. Уложение 1649 г. большинство
преступных деяний увязывало с нарушением воли государя. Это понимание
направленности посягательств приобрело исключительное значение в
артикулах Петра I, в эпоху которого каралось не причинение вреда
кому-либо, а неисполнение указов самодержца, в силу чего, по весьма
удачному замечанию Н. С. Таганцева, считались «и мятеж, и убийство, и
ношение бороды, и срубка заповедного дерева равно важными деяниями,
достойными смертной казни, ибо все это виновный делал не страшась
царского гнева». В XVIII – XIX вв., когда в законотворчестве возросла
роль теоретических начал, воззрения общества на направленность
посягательств расширились, поскольку стали выделять не только правовой
(нарушаемый закон, указ, юридическую норму), но и фактический объект
преступления, характеризуемый обычно как общественное благо и
предполагающий нарушение какого-то конкретного интереса, субъективного
права и т. п. «Объектом преступления, — писал А.Ф. Бернер (Учебник
уголовного права. 1865г.), - является: 1) общее право, ибо право
нарушается преступлением как таковое; им нарушается всеобщая воля,
высказанная в законе, и посредственно наносится вред самому государству.
Но объектом преступления служит также 2) и частное право, так как право
нарушается непосредственно и количественно и качественно только до
известной степени, в известных пределах; все право, все общество, все
государство только посредственно затронуты преступлением».

Советская уголовно-правовая теория выдвинула иную концепцию объекта
преступления: им являются общественные отношения, и только они. О
существе и причинах возникновения такой концепции, которая и ныне
остается господствующей, речь пойдет в другой главе настоящего учебника.
Но для уяснения особенностей сформулированного в УК РФ понятия
преступления нельзя не указать на то, что ранее отечественное уголовное
законодательство имело несколько иной, по сравнению с теорией, взгляд на
объект преступления: Руководящие начала 1919 г. закрепляли, что
преступление есть «нарушение порядка общественных отношений, охраняемого
уголовным законом»; в УК 1922 г. речь шла о посягательстве на «основы
советского строя и правопорядка, установленного рабоче-крестьянской
властью на переходный к коммунистическому строю период времени»; в УК
1926 г. – о направленности деянии против «советского строя или
правопорядка»; в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик — о «советском общественном или государственном строе,
социалистической системе хозяйства, социалистической собственности,
личности, политических, трудовых, имущественных и других правах граждан
и социалистическом правопорядке». Если исходить из действительного,
буквального смысла закона, то, вопреки сложившемуся в нашей литературе
мнению, нужно сделать вывод, согласно которому объектом всякого
преступления законодатель объявлял не столько общественные отношения как
таковые, сколько установленный правопорядок сам о себе.

В соответствии с эволюцией взглядов на объект посягательства изменялись
представления о понятии преступления. В период, когда его объектом
рассматривались права, закон, правовая норма, запрет, основным и по сути
единственным признаком преступления признавали то, что оно нарушает
требования права (противоправность), закона (противозаконность), запрета
(запрещенность). Выделение так называемого фактического объекта
посягательства, каким бы образом он при этом ни формулировался
(общественные блага, интересы, отношения), побудило включить в число
признаков преступления его вредоносность или, как чаще говорят,
общественную опасность. В отличие от признаков физического (деяния) и
психического (виновности) характера, применительно к самостоятельной
значимости которых в определении понятия преступления ныне могут быть не
исключены разные суждения, относительно формального (противоправности,
противозаконности и т. п.) и материального общественной опасности,
вредоносности) признаков этого сказать нельзя. Но, так или иначе их
указывая, законодательство и теория, особенно в последнее время,
вкладывали в них не всегда одинаковый смысл. Учитывая, что в УК РФ эти
признаки имеют важное значение, особо остановлюсь на характеристике
воззрений общества на взаимосвязь формального (противоправности) и
материального (общественной опасности) в понятии преступления.
Актуальность данного вопроса заключается еще и в том, что наше
российское уголовное законодательство в этом плане отнюдь не безупречно.

Если попытаться сгруппировать все известные дефиниции преступления с
учетом специфики подхода к решению вопроса о взаимосвязи формального и
материального, то следует выделить три типа, которые с некоторой долей
условности можно назвать формальными, материальными и
формально-материальными.

В первом из названных типов упоминается лишь о формальной (юридической,
правовой) стороне преступления. В законодательстве многих европейских
государств этот подход достаточно четко обозначился в начале XIX в., что
отразилось в разных формулировках признака противоправности: в Уложении
о наказаниях уголовных и исправительных акцент делался на
противозаконность деяния; в Уголовном Уложении 1903 г. — на
воспрещенность деяния законом под страхом наказания; в законодательстве
других европейских государств того периода — на законодательную
объявленность деяния преступлением. В теоретическом аспекте нормативная
закрепленность такого понимания преступления была связана с осознанием
важности принципа nullum crimen sine lege; того, что 1) предоставление
суду права облагать наказанием деяния, прямо в законах не
предусмотренные, заключает в себе полное смешение деятельности судебной
и законодательной; 2) предоставление суду такого права не только
приравнивает судью к законодателю, но ставит его выше последнего, дает
ему право контроля; 3) признавая такое право суда, мы наносим страшный
удар гражданской свободе и спокойствию каждого; 4) предоставление такого
права суду вовсе не требуется, так как законодатель при первом указании
практики на подобный недостаток всегда может заполнить пробел. В
практическом плане лишению суда права прибегать к аналогии уголовного
закона предшествовала огромная работа по систематизации различных
отраслей права, кодификации уголовного законодательства, выявлению в нем
пробелов, наслоений, дублирования, противоречий. Иначе говоря, появление
формальных определений понятия преступления знаменовало собой новый,
несомненно прогрессивный этап в развитии уголовно-правовой доктрины. В
XX в. этой оценки придерживались законодатели и ученые многих зарубежных
государств. Что же касается нашей страны, то в ней в этот период
отношение к формальному определению понятия преступления не оставалось
неизменным.

Наиболее специфическим оно было в период до конца 50-х годов.
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919г., определяя
преступление, ограничивались выделением в нем лишь признака общественной
опасности совершаемых лицом деяний. Это, если так можно выразиться,
«чисто» материальный подход. Неупоминание в данном случае в законах о
формальном признаке преступления, несомненно, связано с желанием их
разработчиков использовать институт аналогии в уголовном праве: «Ни один
Уголовный кодекс, — утверждалось в докладе одного из авторов проекта УК
РСФСР 1922 г. Д. И. Курского, — не в состоянии объять всего многообразия
уголовных деяний, которые могут совершаться и совершаются в
действительности, и если мы, хотим создать кодекс, с помощью которого
можно было бы наиболее успешно бороться с опасными для советского строя
явлениями, то мы должны иметь статьи, дающие возможность судье
действовать по аналогии, дающей возможность судье руководствоваться
социалистическим правосознанием, чтобы найти выход из положения». Но в
конечном счете такого рода соображения не были главной причиной того,
что теория уголовного права, определяя понятие преступления, всегда
отдавала предпочтение в нем материальному, а не формальному. Еще до
принятия Основ уголовного законодательства Союза ССР 1958 г.,
закрепивших предусмотренность деяний законом в качестве обязательного
условия признания их преступлением и тем самым исключивших аналогию, ряд
авторов считал возможным выделять в его понятии признак
противоправности, отводя ему значение второстепенного, дополнительного.
Весьма примечательны в этом смысле суждения, которые, характеризуя
отношение советской науки к формальному признаку, в 1955 г. высказывал
А.А. Герцензон: «Основываясь на идеях, заложенных в советском уголовном
законодательстве, отражая принципы социалистического правосознания,
советские криминалисты выделяют основной признак, характеризующий
преступление, – его общественную опасность... Вместе с тем, не
ограничиваясь выявлением этого основного признака, они указывают и на
другие признаки, хотя и являющиеся производными, но позволяющие наиболее
полно охарактеризовать сущность преступления – противоправность,
наказуемость... Признаки эти, взятые «сами по себе» изолированно,
оторванно от основного признака – общественной опасности, могли бы
привести к формальному юридическому определению понятия преступления. Но
взятые в сочетании с общественной опасностью, рассматриваемые как
производные от нее, они позволяют советским юристам наиболее полно
раскрыть преступление».

Не изменились взгляды ученых на роль противоправности и после принятия
Основ уголовного законодательства 1958 г. Говоря по сути дела о
материальном и формальном как о разных признаках одной дефиниции
преступления, авторы отстаивали мысль о приоритете одного (общественной
опасности деяния) над другим (противоправностью деяния). В 80-х годах
такой взгляд нашел свое отражение в позиции авторов теоретической модели
УК, которые, отводя соответствующее место формальному признаку,
предложили видеть в преступлении «общественно опасное, виновное действие
или бездействие... запрещенное уголовным законом под страхом наказания».
Не случайно и то, что в новом уголовном законодательстве о признаке
«запрещенности настоящим Кодексом под угрозой наказания" речь идет в
заключительной части определения понятия преступления. Иное решение
вопроса предлагалось лишь разработчиками проекта УК РФ 1994 г.:
«Преступлением признается запрещенное уголовным законом деяние (действие
или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда
личности, обществу или государству». Как указывалось в пояснительной
записке, в качестве главного признака преступления разработчики проекта
стремились закрепить противоправность деяния, его запрещенность
уголовным законом.

Материальность определения понятия преступления всегда оценивалась в
нашей литературе в качестве наиболее существенного преимущества
марксистско-ленинского понимания этого явления. Почти в каждой работе,
посвященной учению о преступлении, можно найти немало страниц, где
говорится, с одной стороны, о тавтологичности, ненаучности формального
определения преступления, стремлении буржуазных государств с помощью
такого подхода замаскировать, скрыть классовую сущность посягательств, а
с другой – о стремлении советского законодателя и уголовно-правовой
науки к открытому провозглашению классовой природы совершаемых в
обществе преступлений и т. п. В обоснование необходимости выделять в них
материальный признак, его особую значимость, часто приводились не только
идеологические, но и практические соображения. Критикуя авторов,
пытавшихся увязать отказ нашего государства от аналогии с отказом от
материального взгляда на понятие преступления, А. А. Пионтковский писал:
«Материальное понятие преступления необходимо для того, чтобы раскрыть
классовое, политическое содержание уголовного законодательства
социалистического государства. Наличие его позволяет сделать важный
практический вывод, что не считается преступлением действие, которое
хотя формально и подпадает под признаки какой-либо статьи Особенной
части Уголовного кодекса, но в силу малозначительности не является
общественно опасным. Оно дает возможность также признать, что в тех
случаях, когда в силу изменившейся социально-политической обстановки
деяние перестало носить общественно опасный характер, лицо должно быть
освобождено от уголовной ответственности. Материальное понятие
преступления служит, наконец, и для правильного понимания и раскрытия
содержания конкретных составов преступлений, предусмотренных советским
уголовным законодательством. Оно представляет собой одно из
принципиальных ведущих положений социалистического уголовного права».

Акцент отечественной уголовно-правовой доктрины на материальное в
понятии преступления имел свои гносеологические предпосылки и был
обусловлен вполне определенной трактовкой формального признака
преступления. Главное в ней то, что преступление — это: а) определенного
рода нарушение; б) нарушение, которое по характеру является правовым,
поскольку связывается в одних интерпретациях с нарушением самого закона,
в других — с нормой права в объективном или субъективном смысле, в
третьих — с определенного рода правовым запретом; в) правонарушение есть
нарушение не правовых требований вообще, а именно уголовно-правовых
требований в том смысле, что о чем бы ни шла речь — о противозаконности,
противоправности, запрещенности деяния, в любом случае подразумевается
нарушение не закона, нормы, запрета как таковых, а именно уголовного
закона, уголовно-правовой нормы, уголовно-правового запрета.

Подобного рода представления о формальном признаке преступления нельзя
считать не только единственно существующими, но и достаточно
обоснованными и, разумеется, вовсе не потому, что уголовному праву
вообще не свойственен запрет как метод регулирования общественных
отношений. Можно привести немало примеров, где так или иначе он
использован (положения о недопустимости применения уголовного закона по
аналогии, объективного вменения, назначения смертной казни определенной
категории лиц и т. д.). Но здесь имеются в виду другие случаи: запреты
на совершение тех деяний (убийств, хищений, уклонений от налогов и т.
д.), которые наказываются в уголовном порядке. Всем и всегда было ясно,
почему такого рода запреты непременно должны существовать, однако не
столь очевидным оказалось то, что составляет их суть, где именно они
формулируются или должны формулироваться, каково их значение для понятия
преступления.

Если исходить из того, что именно уголовное право устанавливает запрет
на совершение общественно опасных деяний (в чем сходятся все российские
ученые), то прежде всего возникает вопрос: что такое уголовно-правовое
регулирование вообще? В отечественной литературе на этот счет уже давно
нет единства мнений. Одну группу авторов объединяет то, что с их точки
зрения уголовно-правовое регулирование начинается не в тот момент, когда
лицо привлекается к уголовной ответственности за совершенное деяние, а
когда был установлен уголовно-правовой запрет на совершение такого
деяния, иначе говоря, с момента принятия соответствующей
уголовно-правовой нормы. Обосновывая такую позицию, М. И. Ковалев пишет:
«Применение правовых норм есть лишь одна из форм жизни права... Но,
кроме того, у права есть и более сложная и более скрытая форма
воздействия на общественную жизнь, которая заключается в организующей,
воспитательной и мобилизующей роли, присущей праву самим фактом его
существования. И уже он порождает определенные правоотношения
государства с гражданами и граждан между собой». Подчеркивая, что уже
самим фактом издания уголовно-правовой нормы создаются определенные
правоотношения, автор отмечает: «Норма уголовного права обращена к
конкретному гражданину не только санкцией, но и диспозицией, т. е. она
угрожает и предписывает, говоря гражданину, как надо и как не надо себя
вести в определенной ситуации. Тем самым она всем гражданам или
определенной категории их вменяет в обязанность конкретное поведение
или, наоборот, запрещает такое при каких-то условиях под угрозой
уголовного наказания». Аналогичным образом рассуждают и другие
сторонники данной точки зрения, в частности В. С.
Прохоров: «Каждый уголовно-правовой запрет очерчивает рамки поведения
людей: это можно делать, а то — нельзя. Деятельность людей, проходя
сквозь гребень уголовно-правовых запретов и велений, упорядочивается.
Разве это не регулирование общественных отношений?». «Нет» — отвечает
другая группа авторов, считая, что в данном случае нужно говорить не о
правовом регулировании, а о правовом воздействии на общественные
отношения: «... сам факт существования запретительных норм уголовного
права, карающих за совершение общественно опасного деяния, воздействует
на отдельных лиц, склонных к совершению преступлений, и удерживает их от
совершения преступных действий. Однако здесь нет еще правоотношения и
поэтому не может быть также уголовно-правового регулирования».

Хотя такого рода дискуссия возникла при рассмотрении вопросов, связанных
с выяснением функций уголовного права и так называемых уголовно-правовых
отношений, ее первопричины тем не менее лежат (как часто полагают) не в
отличии правового регулирования от правового воздействия, а в том, в
какой момент возникает запрет на совершение общественно опасных деяний,
где он формулируется. Если это функция уголовного права, то, вне всякого
сомнения, появление такого запрета означает возложение обязанности не
совершать общественно опасных деяний, которую (обязанность) следует
рассматривать регулированием поведения людей. Более того, разделяя
концепцию запрещенности деяния уголовным законом, нельзя, не вступая в
противоречие с требованиями элементарной логики, ставить под сомнение
понимание преступления как предмета (или составную часть предмета)
уголовно-правового регулирования, на чем, кстати, настаивают некоторые
ученые.

Другое дело, следует ли считать обоснованным сам тезис о запрещенности
общественно опасных деяний уголовным законом. При решении этого вопроса
также нужно быть последовательным. Исходной в данном случае должна быть
мысль о существовании в обществе не только уголовного права, но и иных
социальных регуляторов: правовых норм (Конституции, гражданского права,
административного права и т. п.), норм этики, морали и нравственности,
религиозных норм и т. д. Несомненно, в отличие от статей Особенной части
УК РФ, где речь идет об отклоняющемся поведении, многие социальные нормы
чаще всего описывают должный, желаемый, одобряемый вариант поведения
людей, некий его стандарт, образец. Выполняя такую функцию, они, однако,
так или иначе, прямо или косвенно, очерчивают круг отклоняющегося,
неодобряемого, порицаемого поведения. Существенно еще и то, что всякая
социальная норма не просто информирует о добре или зле, хорошем или
плохом, желаемом или не желаемом, но и содержит определенные
предписания: разрешающие или запрещающие, управомочивающие или
обязывающие.

Можно ли игнорировать это обстоятельство, говоря об уголовно-правовой
запрещенности общественно опасного деяния? Конечно, нет, и не только
потому, что уголовный закон не может устанавливать уголовную
ответственность за то, что с точки зрения других социальных регуляторов
не должно считаться неправильным, запрещенным, но и потому, что
возникает вопрос: для чего нужно при установлении уголовной
ответственности запрещать деяния, которые уже были и без того запрещены?
По каким соображениям оказывается необходимым или по крайней мере
оправданным доказывать наличие уголовно-правового запрета, к примеру, в
статье, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты
налогов? Существует налоговое законодательство, Конституция РФ, где
прямо говорится: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы» и, стало быть, еще до и вне зависимости от принятия данной
статьи УК РФ налогоплательщики были обязаны платить установленные налоги
и сборы.

В конечном счете не столь уж принципиально, о нарушении чего будет идти
речь – самого закона или устанавливаемого им требования, нормы права или
предусмотренного ею правила поведения, правового запрета или возникающей
в связи с ним обязанности – в любом случае нарушение подразумевает
деяние, противоречащее требованиям, правилам поведения, возложенным
обязанностям. Но если это так, то возникает вопрос: с чем не
согласуется, чему не соответствует деяние, признаваемое преступлением?
Здравый смысл подсказывает, что, посягая, например, на жизнь другого
человека, виновный совершает действия, нарушающие права потерпевшего,
все писаные (в том числе и Конституцию РФ) и неписаные нормы права,
морали, религии и т.д. Понимая в широком смысле закон (как
необходимость), норму (как нормальное), запрет (как не допускаемое
обществом), а не только в правовом плане, убийство можно и нужно
рассматривать в качестве явления противозаконного (противоречащего
законам природы, естеству человеческого общения), противоправного
(противоречащего правилам совместного общежития), запрещенного
(выходящего за рамки допускаемого). В этом случае факт нарушения
правовых норм настолько очевиден, что не требуется специального
выяснения и вменения их виновному. В других случаях (скажем при
нарушении правил безопасности движения) правоприменительные органы
должны установить, что именно было нарушено виновным, где оно конкретно
предусмотрено. Стало быть, применительно к трактовке понимания
противоправности, противозаконности, запрещенности в широком смысле все
более или менее ясно.

Иная ситуация в отношении характеристики преступления как деяния
уголовно противозаконного, запрещенного УК, ибо применение статьи
уголовного закона становится возможным лишь при условии тождества
содеянного ее содержанию. Иначе говоря, вопреки тому, что мыслится под
термином «нарушение», наказуемое деяние должно считаться преступным не
тогда, когда оно противоречит содержанию уголовного закона, а, наоборот,
если оно находится в точном соответствии с ним. Это, в сущности, и имел
в виду Я. С. Таганцев, который рассматривал выражение «нарушение
уголовного закона» как «очевидное недоразумение» и, ссылаясь на К.
Биндинга, писал: «Всякий уголовный закон содержит в себе описание
преступного деяния (диспозитивная часть) и назначенное за него наказание
(санкция); но описание логически не может быть нарушено; напротив того,
для применения закона уголовного безусловно необходимо, чтобы учиненное
было юридически тождественным с диспозицией закона, с его определением;
неисполнение же или, вернее, неприменение санкции возможно, конечно,
только со стороны органов судебной власти, а не со стороны
правонарушителя». Полагая, что «закон, который нарушается, логически в
идее и даже фактически по времени (обыкновенно, хотя и не всегда) должен
предшествовать закону, по коему наказывается правонарушитель», он пришел
к однозначному выводу о том, «что веления права, те приказы и запреты,
неисполнение которых описывается в диспозитивной части законов
уголовных, могут быть двух порядков: или это будут веления
правопроизводящей воли, облеченные в форму закона, или на законе
основанного постановления или распоряжения – писаное право, или это
будут веления, не облеченные в закон или законное постановление, – право
неписаное, кое бытие мы распознаем или из описаний его нарушений в
законах уголовных, или посредством анализа условий и признаков различных
юридических институтов публичного или даже частного права, или даже
путем обобщения фактов общественной жизни».

(

*

.

®

°

\

^

к

м

.

ѕ

А

Ж

К



Т

м

d

f

Т

Ф

т

ш

0но если речь идет о посягательствах на личность). Но не все авторы
сочли такую позицию заслуживающей поддержки. Причины тому, несомненно,
связаны с неприятием советскими учеными так называемой нормативистской
теории Биндинга, который, исходя из того, что преступление должно
соответствовать уголовному закону, а не нарушать его, попытался
объяснить тезис об отсутствии в нем правовых норм (правил поведения).
Выступая против этого тезиса, в нашей литературе нередко стали
обосновывать его ошибочность по существу тем, что и в уголовном законе
содержатся требования и правила, которые виновный нарушает:
«Уголовно-правовая норма, как и всякая другая норма советского права, –
утверждал, например, Н. Д. Дурма-нов, – предписывает правомерное
поведение». Как результат появились суждения о специфичности уголовной
противоправности, выражающейся в конечном счете в том, что для деяния
необходимо не противоречие, а соответствие его уголовно-правовой норме.
Другие, констатировав, что «преступление и нарушает уголовно-правовую
норму, и служит условием ее применения», стали видеть в этом один из
парадоксов уголовного права.

В данной работе вряд ли есть необходимость доказывать факт существования
в уголовном законе правовых норм, тем более, что это работа реферат, а
не диссертация, и даже не диплом. Но в плане рассмотрения формального
признака понятия преступления нельзя не подчеркнуть: существование этих
норм, их самостоятельность ни в коей мере не связаны с тем, что именно
уголовный закон берет на себя функцию признания деяния запрещенным или
незапрещенным. Играя роль юридического факта, преступление вызывает к
жизни уголовно-правовое отношение, регулируя которое, уголовное право
наделяет его участников определенными правами и обязанностями.
Уголовно-правовая норма предполагает, в частности, требование своего
применения лишь в случаях, когда содеянное охватывается ее содержанием,
назначение по общему правилу лишь такого наказания, которое
предусмотрено законом, и т. д. Эти правила поведения обращены в основном
к правоприменителю, но разве они не являются нормативными? Стало быть,
появление уголовно-правовой нормы – это возложение обязанности на
правоприменителя, он должен уважать и чтить предписания закона,
привлекая к ответственности виновного. Если уж говорить об уголовной
противоправности, запрещенности, то она может быть в действиях не того,
кто привлекается, а того, кто привлекает к уголовной ответственности и
должен при этом строго соблюдать все требования закона. При таком
варианте решения вопроса нет никаких оснований для появления парадоксов,
специфичности понимания противоправности.

С позиций сложившегося взгляда на понимание формального признака
преступления немало трудностей возникает и при решении вопроса о том, в
какой части уголовно-правовой нормы формулируется такой запрет на
совершение общественно опасного деяния. Если допустить, что он
действительно содержится в ней, то его место должно быть там, где
описывается правило поведения, т. е. указывается на субъективные права и
обязанности участников общественного отношения. В общей теории права
такая часть нормы именуется диспозицией. Стало быть, следуя исходной
посылке, нужно констатировать: установление уголовно-правового запрета
на совершение общественно опасного деяния требует наличия в нормах УК
именно диспозиции, а не чего-либо иного. Поскольку в большинстве работ
не оспаривается существование диспозиции в уголовно-правовой норме,
предусматривающей ответственность за отдельное деяние, то, казалось бы,
эти рассуждения никаких противоречий не вызывают. Но в действительности
и здесь обнаруживается очередной парадокс.

В самом деле, можно ли вообще говорить о существовании такой правовой
нормы, которая не содержит в себе условия своего применения, т. е.
гипотезу? Ответ очевиден: нет, нельзя. Но если это так, то в любой
норме, предусматривающей уголовную ответственность, непременно должна
быть выделена эта часть. Руководствуясь здравым смыслом, учитывая
конкретное содержание таких норм, следовало бы со всей определенностью
констатировать, что описание признаков деяния в статьях Особенной и
Общей частей УК РФ собственно и есть условия применения
уголовно-правовой нормы, ее гипотеза. «Неясным остается лишь одно:
почему в юридической литературе многими авторами не воспринимается это,
казалось бы, вполне логичное и простое решение вопроса. Почему вдруг
вновь зашла речь о том, что «уголовное право представляет собой особую
отрасль», «гипотеза в уголовно-правовых нормах носит общий характер», «в
уголовном праве правильнее пользоваться привычной терминологией»,
«гипотеза подразумевается в уголовно-правовых нормах», «в
уголовно-правовой норме происходит слияние гипотезы с диспозицией»,
«диспозиция выполняет одновременно роль гипотезы», «гипотеза говорит о
наличии юридического факта, но описание его содержится в диспозиции» и
т. п.?». Надо полагать, что такая неясность может быть объяснена лишь
одним: если установление признаков деяния, с наличием которых
законодатель связывает возможность применять уголовно-правовые нормы,
назвать своим именем – гипотезой, то для уголовно-правового запрета в
ней просто не остается места. А поскольку это никоим образом не
вписывается в теорию уголовно-правовой запрещенное преступного деяния,
то, видимо, во имя спасения этой теории предполагаемое выдается за
действительное, нелогичное за специфическое.

Перечисление различного рода «особенностей», порождаемых идеей
уголовно-правовой запрещенности общественно опасных деяний, можно было
бы продолжить, но я предполагаю, что изложенного достаточно для того,
чтобы сделать вывод: определяя преступление, нужно исходить из иного
понимания формального признака. Какого именно?

Прежде всего необходимо различать соотношение формального и
содержательного (формы и содержания), с одной стороны, и материального и
идеального, с другой. Всякий признак преступления может считаться
таковым лишь при условии, что он указан уголовным законом в таком
качестве и с этой точки зрения должен быть формальным. Вместе с тем
форма всегда предполагает некоторое содержание, а, стало быть, закон
закрепляет не просто признак преступления, а определенное его
содержание. В этой связи любое определение преступления является и
формальным (предусмотренным в законе – законодательным, официальным,
обязательным для правоприменителя; изложенным в научной литературе –
доктринальным, неофициальным, необязательным) и содержательным
одновременно. Другое дело, что эти определения могут быть
сконструированы в абстрактном либо более или менее конкретном виде. Так,
ограничившись указанием лишь на то, что преступление есть деяние,
предусмотренное законом в таком качестве, подразумевается определение в
наиболее общей форме, не только не исключающей, но и предполагающей
детализацию, что преступным нужно считать лишь виновное деяние,
указанное в законе, действующем на территории и в момент совершения
действия или бездействия, и т. п., тем самым конкретизируя, раскрывая
исходное определение. В этом плане все так называемые формальные
определения по сути дела есть не более как общие, исходные, в которых
могут и должны подразумеваться конкретные признаки преступления, в том
числе материального характера. Нет в действительности и «чисто»
материальных определений, поскольку в любом случае они должны быть
каким-то образом оформлены. Даже в уголовном законе, допускающем
аналогию при квалификации содеянного в качестве преступного, такая
оформленность существует не в меньшем объеме, чем в законодательстве,
исключающем аналогию.

Но, говоря о взаимосвязи общественной опасности и противоправности
деяния, в литературе фактически имеют в виду соотношение не формы и
содержания, а материального и идеального. Что здесь становится
существенным в характеристике общественной опасности как признака
преступления? То, что она является признаком, который носит: а) внешний;
б) объективный; в) материальный характер. Первое подчеркивает тот факт,
что она существует вне сознания преступника. Второе предполагает ее
независимость от сознания, но не только законодателя (с чем ныне
согласны все ученые) и виновного (по поводу чего более распространенной
является противоположная точка зрения): лицо может осознавать или не
осознавать опасность своего деяния, предвидеть или не предвидеть его
последствия, желать, не желать или сознательно допускать их, однако это
ни в коей мере не увеличивает и не уменьшает способность совершаемого
деяния причинять или создавать угрозу причинения вреда и характеризует
лишь опасность самого лица. Что же касается материальности данного
признака преступления, то она дает основание характеризовать
общественную опасность деяния как реальность, существующую вне и
независимо от сознания.

Несколько иное следует констатировать применительно к признаку
запрещенности деяния. Из того, что, к примеру, хищение не нарушает
уголовно-правового запрета, вовсе не следует делать вывод, согласно
которому оно не нарушает никакого запрета вообще. Задумаемся над
главным: как должен поступить законодатель в отношении деяний, которые
вне всякого сомнения являются общественно опасными, совершаются обычно
под контролем сознания и воли индивида и даже выражают его негативное,
отрицательное отношение к личности, обществу или государству, но по
каким-то причинам другими отраслями права, моралью, нравственностью не
запрещаются и не могут быть запрещены? Или: может ли в принципе
уголовным законом объявляться преступлением то, что разрешено? Нельзя не
согласиться с мнением М.И.Ковалева, что на такого рода вопросы
необходимо дать отрицательный ответ: «Если какая-либо другая отрасль
права предписывает или только допускает совершение определенных
действий, то их исполнение в рамках допустимого соответствующей правовой
нормой не может считаться уголовно-наказуемым деянием, т. е. не может
быть противоправным в уголовно-правовом смысле. Например, если человек
оказывается престарелым или нетрудоспособным, то он не может быть
обязанным оказывать материальную помощь своим родителям, которые также
являются престарелыми и нетрудоспособными, а следовательно, и не может
быть привлечен к уголовной ответственности... Не может быть признан
мошенничеством договор купли-продажи, если он заключен в пределах,
допускаемых гражданским правом, и т.д.».

Полагая, что применительно к понятию преступления речь должна идти не об
уголовно-правовой запрещенности, а о запрещенности в широком смысле, т.
е. любыми отраслями права, в том числе в некоторых случаях и уголовного
права, моралью, правилами общежития, техническими нормами, нормами
безопасности и др., нельзя, таким образом, поддержать позицию
законодателя в той части УК РФ, в которой преступление определяется как
деяние, «запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».

Характеристика существующих ныне взглядов на понятие преступления не
будет достаточно полной, если не затронуть вопрос обоснованности
признания самостоятельным признаком того, что называют наказуемостью
деяния, и в отношении чего до последнего времени в теории уголовного
права не было единства мнений: одни авторы настаивали на том, что
наказуемость является обязательным признаком всякого преступления и
должна трактоваться не как сам факт применения наказания в каждом
отдельном случае, а как угроза его применения; другие либо вообще не
считали наказуемость признаком преступления, полагая, что она выступает
в качестве юридического последствия, либо не рассматривали ее в качестве
самостоятельного признака, отводя ей роль составной части другого
признака (уголовной противоправности деяния, запрещенности). В отличие
от советского законодательства, вообще не упоминавшего о наказуемости,
определяя преступление, УК РФ признал ее, по сути, частью признака
запрещенности.

«К сожалению, и в этом аспекте новый закон трудно назвать удачным. Каким
бы образом ни решался вопрос относительно запрещенности деяния, в любом
случае нельзя не учитывать различий между тем, что характеризует понятие
преступления, и тем, что раскрывает его значение вообще и в
уголовно-правовом регулировании в частности. Нет нужды доказывать
очевидное: объявление того или иного деяния преступным или непреступным
не есть самоцель. В этой связи, решая вопрос о роли понятия преступления
в общем плане (на уровне механизма уголовно-правового регулирования),
заметим, что оно имеет значение юридического факта, т. е. того, с чем
связываются отношения, регулируемые уголовным правом. Такая
характеристика, безусловно, необходима, в частности, для того, чтобы
раскрыть взаимосвязи преступления как предмета данной отрасли
законодательства. Вместе с тем нужно иметь в виду, что не
уголовно-правовые отношения обусловливают необходимость признания деяния
преступлением, а признание деяния преступлением служит необходимой,
обязательной предпосылкой их существования и, стало быть, они возникают
тогда, когда преступление, все его обязательные признаки установлены».

Несомненно, большое теоретическое и практическое значение имеет
характеристика преступления в качестве основания уголовной
ответственности. Но следует ли по этим соображениям включать в число
конструктивных признаков понятия преступления данное обстоятельство?
Положительное решение такого вопроса неизбежно повлечет за собой вывод о
том, что лицо должно нести уголовную ответственность не за совершенное
преступление, а за что-то иное. Аналогичное нужно сказать и в отношении
наказуемости. Какой бы смысл в нее ни вкладывался, она может возникать
лишь при условии, что факт преступности деяния уже установлен. Не только
элементарная логика, но и, если не считать ст. 14 УК, вся
законодательная практика свидетельствует в пользу того, что преступность
и наказуемость являются самостоятельными характеристиками деяния,
например: «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным
законом…».

Итак, имея в виду это, а также все вышеизложенное, в конечном счете
можно заключить, что в определении преступления должно быть отражено
следующее: 1) в нем должна идти речь не о том, какое имеет значение
преступление, но о том, что в его качестве выступает; 2) преступление
есть не само по себе деяние, проявление виновности, причинение или
создание угрозы причинения вреда или правонарушение (нарушение запрета),
а отношение, характеризующееся определенной взаимосвязью внешнего
(деянием) и внутреннего (виновностью), субъективного (отдельное,
физическое, вменяемое, достигшее необходимого возраста лицо) и
объективного (направленностью против личности, общества или
государства), материального (общественной опасностью) и идеального
(запрещенностью не в уголовно-правовом, а в широком смысле слова); 3)
характер содержания каждого признака преступления обусловливается тем, с
какой именно стороной того или иного взаимодействия он непосредственно
связан; 4) с какой бы стороной отношения ни был непосредственно связан
признак преступления, он непременно сформулирован в законе и в силу
этого носит формальный характер; 5) с учетом степени абстрактности
формулировок признаков преступления можно сконструировать несколько
типов его определений. В наиболее абстрактном варианте: преступление
есть предусмотренное законом в таком качестве (как преступное,
криминальное) отношение лица. В оптимальном варианте: преступление есть
предусмотренное УК РФ в таком качестве отношение лица, выразившееся в
виновном совершении им опасного для личности, общества или государства
запрещенного деяния. В более развернутом варианте: преступление есть
предусмотренное гипотезой действующих на соответствующей территории и в
определенное время норм Общей и Особенной частей УК РФ отношение
физического, вменяемого, достигшего установленного возраста лица,
выразившееся в умышленном или неосторожном причинении или создании
реальной угрозы причинения физического, имущественного, морального или
иного вреда личности, обществу или государству в результате совершенного
лицом запрещенного действия или бездействия.

3. Виды преступлений

Одна из существенных новелл УК РФ — система норм, посвященных решению
вопроса о видах преступления. Что в ней обращает на себя особое
внимание? Прежде всего то, что она по месту расположения связывается с
понятием преступления и, во-первых, подразделяет все преступления на
четыре категории, именуемые преступлениями: небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкими и особо тяжкими, а во-вторых, выделяет неоднократность
преступлений, совокупность преступлений и рецидив.

Казалось бы, такой подход к решению о видах преступления не должен
вызывать каких-либо серьезных возражений. Дело, однако, в том, можно ли
считать неоднократность, совокупность и рецидив видами преступления?
Вряд ли, поскольку далеко не всякая классификация предполагает выделение
лишь видов преступлений. Различая, к примеру, умышленные и неосторожные,
простые или сложные, оконченные или неоконченные деяния, мы, безусловно,
говорим о видах преступлений. Но такого рода классификацию нельзя
ставить в один ряд с выделением неоднократности, совокупности и
рецидива, ибо применительно к ним мы имеем дело уже с особенностями не
отдельных преступлений, а их множественности, различных ее форм и видов.
Логика как местонахождения, так и изучения уголовно-правовых норм,
посвященных понятию неоднократности, совокупности и рецидива, требует
решения сначала вопросов, связанных с тем, что непосредственно
раскрывает общее и особенное в понятии преступления, является
обязательным для всякого преступного деяния или, напротив, исключает его
преступность, и лишь затем изложения вопросов разграничения отдельного
преступления и множественности преступлений, форм и видов такой
множественности. Не являясь непосредственно видом преступлений, она лишь
предполагает их своим содержанием, вследствие чего множественность может
включать в себя умышленные и неосторожные, оконченные и неоконченные и
т. п. деяния. Что же касается вопроса обоснованности признания особо
тяжкого, тяжкого преступления, преступления средней тяжести и небольшой
тяжести видами преступления, то его решение может быть однозначным. И,
действительно, всякая классификация лишь тогда является состоятельной,
когда она основана на четко фиксируемом, едином основании (признаке,
критерии) деления. Каково оно в данном случае? С одной стороны,
законодатель прямо закрепляет, что: «В зависимости от характера и
степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим
Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления
средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления».
Исходя из этого следует констатировать, что отнесение каждого
преступления к какой-либо из названных в УК категорий должно
осуществляться с учетом именно общественной опасности посягательства, ее
характера и степени, т. е. с позиций материального, объективного
признака преступления. Принципиально важно при таком пониманий
классификации определить, что влияет на общественную опасность
отдельного преступления. Признав целесообразным не ограничиться лишь
указанием на количество и наименования категорий преступлений, а указать
их отличительные признаки, законодатель установил: «Преступлениями
небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы»; «Преступлениями
средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает
два года лишения свободы»; «Тяжкими преступлениями признаются умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы»; «Особо
тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание».

Поскольку, если не считать умышленность или неосторожность деяния,
единственным отличительным признаком каждой категории названо
предусмотренное Кодексом наказание, то вполне закономерно возникает
вопрос о том, можно ли считать его тождественным указанному
законодателем основанию деления: характеру и степени общественной
опасности преступления? Ответ более чем очевиден по меньшей мере в трех
отношениях: 1) характер и степень общественной опасности преступления
есть то, что лишь познается законодателем, но никак не зависит от его
воли и сознания, в то время как предусмотренное Кодексом наказание за
совершенное преступление обусловлено не только объективными, но и
субъективными факторами, в частности целями, которые законодатель
стремится достигнуть применением наказания; 2) общественная опасность
совершенного преступления ни в коей мере не зависит от тяжести
предусматриваемого Кодексом наказания; последнее же, напротив, не может
более или менее точно не учитывать первое; 3) какое бы большое значение
ни имела общественная опасность совершенного преступления, она не
является и не может являться единственным критерием наказания,
предусматриваемого законом. Стало быть, не вступая в противоречие с
логикой, необходимо заключить, что общественная опасность преступления и
предусмотренное за него законом наказание могут рассматриваться как два
самостоятельных основания классификации: первое позволяет выделить
разные по тяжести виды (или категории) преступлений; второе – разные по
тяжести уголовно-правовые санкции, зависящие не только от общественной
опасности совершенного преступления.

Не будет лишним подчеркнуть, что идея подразделения преступных деяний на
виды исходя из тяжести предусматриваемого за них наказания не нова. Не
касаясь доктрин и законодательства зарубежных государств, где она
издавна получила весьма широкое распространение, заметим, что еще в
Уголовном Уложении 1903 г. преступные деяния подразделялись на: а)
тяжкие преступления, за которые в законе определены как высшее наказание
смертная казнь, каторга или ссылка на поселение; б) преступления, за
которые устанавливалось в качестве наиболее сурового наказания
заключение в исправительный дом, крепость или в тюрьму; в) проступки,
влекущие за собой наказания, самое суровое из которых — арест или
денежная пеня. УК 1922 г. различал две категории преступлений: «а)
направленные против установленных рабоче-крестьянской властью основ
нового правопорядка или признаваемые ею наиболее опасными, по которым
определенный кодексом низший предел наказания не подлежит понижению
судом, и б) все остальные преступления, по которым установлен высший
предел определяемого по суду наказания». Примечательно то, что об этом
делении речь шла в связи не с преступлением, а наказанием. Аналогичным
образом решался вопрос и в УК 1926 г. Уголовное законодательство нашей
страны 60 – 80 гг. содержало исчерпывающий перечень лишь тяжких
преступлений, но так или иначе упоминало также об особо тяжких; о
преступлениях, не являющихся тяжкими; преступлениях, не представляющих
большой общественной опасности; малозначительных преступлениях.

Примечательно и то, как воспринимались подобного рода деления
представителями уголовно-правовой теории. Пожалуй, в наиболее резко
отрицательной форме высказывал свое отношение французский криминалист
Росси, который, по свидетельству Н. С. Таганцева, утверждал, что ввести
в закон такое деление – значит сказать обществу: не трудитесь
исследовать внутреннюю суть человеческих деяний, смотрите на власть:
если она рубит голову кому-либо, вы должны заключить, что этот человек –
великий злодей. Как полагал Росси, в этом выказывается такое презрение к
человечеству, такое притязание на деспотизм во всем, даже
нравственности, что можно без особой смелости судить о духе целого
кодекса по одной статье. Сам Н. С. Таганцев, хотя и считал деление
преступлений в зависимости от предусмотренного за них наказания
формальным, тем не менее признавал суждения Росси не совсем
справедливыми, поскольку законодатель устанавливает наказание не
произвольно, а с учетом существа деяния, и, кроме того, отмечал
практическую выгоду использования этого деления в законотворческой
деятельности. В советской юридической литературе многие авторы давали
положительную оценку рассматриваемому принципу деления, хотя имелись и
другие точки зрения.

Придерживаясь мнения о том, что классификация преступлений по признаку
их общественной опасности еще ждет своей научной разработки (кстати,
весьма продуктивной для нее может оказаться идея подразделения
преступлений по их тяжести раздельно в отношении умышленных и
неосторожных посягательств), было бы более правильным при характеристике
видов преступления внести определенные коррективы в представления о
категориях преступлений. Одна из таких корректив состоит в том, что в
основе выделения указанных в УК РФ категорий лежит не общественная
опасность содеянного, а особенность его правовых последствий –
предусмотренного наказания. Другое уточнение касается наименования
категорий: первая категория – преступления, за совершение которых УК РФ
предусматривает наказание небольшой тяжести (суровости), т. е. не
превышающее двух лет лишения свободы; вторая категория – преступления,
за совершение которых УК РФ предусматривает наказание средней тяжести,
т. е. не превышающее пяти лет лишения свободы; третья категория –
преступления, за совершение которых УК РФ предусматривает тяжкое
наказание, т. е. лишение свободы не свыше десяти лет; и, наконец,
четвертая категория – преступления, за совершение которых УК РФ
предусматривает особо тяжкое наказание, т. е. на срок свыше десяти лет
либо иное, более суровое наказание.

Предлагаемое смещение акцентов позволяет не только избежать логического
противоречия в характеристике оснований выделения категорий
преступления, но и ориентирует практику на то, что отнесение конкретного
преступления к той или иной категории зависит лишь от квалификации
посягательства, а не от оценки правоприменителем каких-то обстоятельств
дела в качестве исключительных или от фактически назначенного судом
наказания. Первое – несвязанность категорий преступления с наличием
исключительных обстоятельств дела – не лишено актуальности, в частности,
по той причине, что авторы модельного УК (кстати, рекомендующие выделять
также четыре категории преступлений — особо тяжкие, тяжкие, менее тяжкие
и не представляющие большой общественной опасности) предложили
сформулировать правовую норму, в соответствии с которой суд, учитывая
исключительные обстоятельства дела, может в определенном порядке
признать совершенное преступление на категорию ниже, чем указано в
законе. «Такое решение, – поясняют разработчики модельного УК, – может
быть принято на основе оценки конкретных условий и обстановки совершения
преступления, например, при наличии нескольких смягчающих обстоятельств,
особых признаков личности виновного, предотвращения тяжких последствий,
добровольной явки с повинной и т. д.». Хотя внесение данного предложения
мотивировалось гуманными мотивами – «целью смягчить жестокость
законодательного решения о принадлежности преступления к определенной
категории для некоторых случаев», законодатель не счел нужным
согласиться с обоснованностью принятия такой нормы.

Второе положение — несвязанность категорий преступлений с фактически
избираемой судом мерой наказания — следует иметь в виду при решении
вопросов толкования названного законодателем признака деления
преступлений на категории, которым, как указывалось, фактически является
не общественная опасность содеянного, а максимальное наказание,
предусмотренное УК. Если исходить из того, что отнесение конкретного
преступления к той или иной категории зависит от его квалификации, то
можно, например, утверждать: при назначении наказания по совокупности
преступлений или приговоров определение категории преступления должно
производиться с учетом того максимального наказания, которое
предусмотрено за каждое совершенное преступление, а не за совокупность.
Несколько сложнее обстоит дело с выяснением того, что понимать под
максимальным наказанием, предусмотренным УК в отношении деяний
несовершеннолетних. Имея в виду положение Общей части УК, согласно
которому: «Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на
срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях»,
следует заключить: какое бы преступление ни вменялось
несовершеннолетнему, оно в любом случае не должно относиться к той
категории преступлений, которую законодатель обозначает как особо тяжкое
преступление (и связывает с признаком предусмотренности за него
максимального наказания в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет
или другого, более сурового наказания). Можно ли считать данный вывод
обоснованным? Надо полагать, что нет, поскольку в главе УК, закрепляющей
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних,
речь идет о невозможности назначить наказание на срок свыше десяти лет,
а в главе о понятии преступления и видах преступления – о наказании,
предусмотренном настоящим Кодексом, т. е. указанном в уголовно-правовой
санкции и, стало быть, зависящем от квалификации содеянного. Нельзя
сбрасывать со счетов и тот факт, что, подробно перечисляя особенности
ответственности и наказания несовершеннолетних, законодатель не
упоминает об их «льготе» в интересующем нас смысле. Если в части
оснований закрепленных в УК РФ видов преступлений позиция законодателя
небезупречна, то как обстоит дело с его заключением о необходимости
выделять именно четыре, а не больше или меньше категорий преступлений?
Рекомендации ученых по этому поводу, кстати, никогда не были едиными:
одни из них отдавали предпочтение двучленному делению, другие –
трехчленному, третьи – четырехчленному, четвертые – пятичленному. Столь
же неоднозначна до настоящего времени была и законотворческая практика
нашего государства и других стран. Но подтверждает ли такая ситуация,
что законодатель волен по своему усмотрению определяться с числом
выделяемых им категорий преступлений? Надо думать, что нет. Если в
основе градации преступлений на категории усматривать признак
общественной опасности, то решение проблемы состоит в том, чтобы найти
соответствующий механизм ее измерения, позволяющий фиксировать переход
количественных изменений опасности в качественные. Результаты
проведенных в нашей уголовно-правовой науке исследований убеждают лишь в
одном: количественная определенность общественной опасности находит свое
выражение в ее степени, а качественная – в характере. Все иные суждения
носят либо слишком общий, либо дискуссионный характер.

Понятно, что применительно к классификации преступлений исходя из тех
правовых последствий, которые с ними связываются, нужно сделать
несколько иной вывод. В то же время и она не может быть произвольной, в
том числе и в плане выделения количества категорий преступления. Во
всяком случае с позиций логики и здравого смысла каждая из категорий
имеет право на существование лишь постольку, поскольку она оказывается
практически, значимой. Но если это так, то особенность категории должна
заключаться не только в размере максимального наказания, предусмотренном
законом за охватываемые ею преступления, но и в характере правовых
последствий, непосредственно связанных с этим размером. Каковы их
различия? Сопоставляя соответствующие статьи УК, можно обнаружить, что
они допускают в отношении преступлений, именуемых законодателем:

1) преступлениями небольшой тяжести:

а) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием (лица, совершившие преступления иной категории, могут быть
освобождены на этом основании лишь в случаях, специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК), в связи с примирением с
потерпевшим, изменением обстановки, истечением двухгодичного срока
давности с момента совершения преступления или со дня вступления в
законную силу обвинительного приговора;

б) смягчение ответственности за преступление, совершенное впервые
вследствие случайного стечения обстоятельств;

в) применение принципа поглощения менее строгого наказания более
строгим;

г) право суда на решение вопроса о целесообразности отмены условного
осуждения в отношении лица, которое в течение испытательного срока
совершило преступление небольшой тяжести (в то время как совершение
преступления иных категорий влечет обязательную отмену условного
осуждения);

2) преступлениями средней тяжести: освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением шестилетнего срока давности со дня
его совершения или со дня вступления в силу обвинительного приговора;

3) преступлениями небольшой и средней тяжести:

а) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания по истечении не
менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление;

б) замена неотбытой части более мягким видом наказания после
фактического отбытия осужденным к лишению свободы не менее одной трети
срока наказания;

в) применение отсрочки отбытия наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей (за тяжкие и особо тяжкие преступления отсрочка
возможна только при назначении наказания менее пяти лет);

г) погашения судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы,
по истечении трех лет после отбытия наказания, а применительно к
несовершеннолетним – одного года;

д) освобождение от уголовной ответственности или наказания
несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного
воздействия;

4) тяжкими преступлениями:

а) признание рецидива в случаях совершения лицом умышленного тяжкого
преступления, если ранее оно было осуждено за такое преступление;

б) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания по истечении не
менее половины его срока, а в отношении несовершеннолетних – не менее
половины срока;

в) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
десятилетнего давностного срока с момента совершения преступления или со
дня вступления обвинительного приговора в силу;

г) погашение судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы,
по истечении шести лет после отбытия наказания;

5) тяжкими преступлениями и преступлениями средней тяжести:

а) признание особо опасного рецидива при совершении лицом умышленного
преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее
это лицо три или более раза было осуждено к лишению свободы за
умышленное тяжкое преступление или умышленное преступление средней
тяжести;

6) особо тяжкими преступлениями:

а) признание особо опасного рецидива в действиях лица, если такое лицо
ранее было осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление;

б) применение пожизненного лишения свободы и смертной казни;

в) лишение свободы с содержанием только в исправительных колониях
строгого режима;

г) отбытие части срока назначенного наказания в тюрьме;

д) условно-досрочное освобождение от отбытия наказания по истечении двух
третей его срока, а в отношении несовершеннолетних – двух третей;

е) освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
пятнадцатилетнего давностного срока с момента совершения преступления
или вынесения обвинительного приговора;

ж) погашение судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы по
истечении восьми лет после отбытия наказания, а применительно к
несовершеннолетним — трех лет;

7) особо тяжкими или тяжкими преступлениями:

а) осуждение за приготовление к преступлению;

б) квалификация действий в качестве преступления, совершенного
преступным сообществом;

в) установление и применение за содеянное таких видов наказания, как
конфискация имущества и лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград.

Учитывая характер правовых последствий, устанавливаемых законодателем
применительно к каждой из выделенных им категории преступлений, можно
заметить, что с первыми двумя категориями (небольшой и средней тяжести)
связывается использование сравнительно мягких условий реализации
уголовной ответственности и наказания (устанавливаются дополнительные
виды освобождения от уголовной ответственности, расширяется перечень
обстоятельств, смягчающих наказания, и т. п.), в то время как две другие
категории (тяжкие и особо тяжкие преступления) чаще всего влекут за
собой более суровую реакцию со стороны законодателя как в части видов и
размеров наказания, так и в части освобождения от уголовной
ответственности и наказания, оценки содеянного в качестве рецидива,
установления давностных сроков и т. д.

Если иметь в виду это соображение, то, заключая изложенное о категориях
преступления, можно констатировать, что они представляют собой один из
инструментов юридической техники, с помощью которого законодатель
стремится обеспечить более дифференцированный подход к возложению
уголовной ответственности на лиц, совершивших преступления.

4. Заключение

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

1. Уголовный кодекс определяет преступление как деяние, запрещенное
Кодексом в связи с тем, что оно является общественно опасным и посягает
на охраняемые уголовным законом объекты. Таким образом, это определение
является формально-материальным, так как предусматривает и формальный
нормативный признак (запрещенность деяния уголовным законом), и
материальный признак (его общественную опасность).

2. Деяние - это поведение (поступок) человека в форме действия или
бездействия. Действие - активное волевое поведение. Бездействие
характеризуется пассивным волевым поведением, выражающимся в
невыполнении лежащей на лице обязанности действовать.

3. Формальный признак преступления означает законодательное выражение
принципа «нет преступления без указания о том в законе». Он означает,
что по российскому уголовному праву не допускается (запрещается)
применение уголовного закона по аналогии. Правоприменительными органами
могут быть обнаружены общественно опасные деяния, которые выпали из поля
зрения законодателя и потому не признаны уголовно наказуемыми. Кроме
того, общественная опасность деяния не остается чем-то неизменным, раз и
навсегда данным. Развитие общественных отношений, научно-технический
прогресс могут вносить коррективы в критерии признания деяний
общественно опасными и наказуемыми. То, что сегодня общественно опасно,
завтра может лишиться этого качества, и, наоборот может возникнуть
необходимость в запрещении уголовным законом новых деяний. Однако
подобное восполнение пробелов в уголовном праве относится к компетенции
самого законодателя. Суд, прокурор, следователь, орган дознания не
вправе придавать уголовно-правовое значение деянию, находящемуся вне
сферы уголовно-правового регулирования. Долг правоприменительных органов
в этом случае - обнаружить новый вид общественно опасных деяний и
поставить вопрос об их законодательном запрещении, об установлении за их
совершение уголовной ответственности.

4. Общественная опасность - это способность предусмотренного уголовным
законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным законом
объектам (интересам).

5. В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступление - это запрещенное
уголовным законом общественно опасное деяние, обязательно совершенное
виновно, то есть при определенном психическом отношении к деянию и его
последствиям со стороны лица, совершившего это деяние. Если действия
лица невиновно вызвали общественно опасные последствия, его поведение не
является преступлением.

6. Преступление - это обязательно наказуемое деяние. В Особенной части
каждая статья Уголовного кодекса предусматривает определенное наказание
за совершение того или иного запрещенного уголовным законом деяния.
Однако это не означает, что установленное в санкциях статей Особенной
части наказание должно применяться всегда и при всех обстоятельствах.
Уголовный кодекс предусматривает и случаи освобождения от наказания. Ча.

7. Таким образом, преступлением по российскому уголовному праву является
запрещенное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое
деяние.

8. Материальный признак преступления (его общественная опасность)
предполагает, что не является преступлением деяние, формально
подпадающее под признаки, указанные в статье Особенной части Уголовного
кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности (например, кража коробка спичек).

Вопрос о признании того или иного деяния малозначительным – это вопрос
факта и находится в компетенции следствия и суда. Уголовное дело о таком
деянии не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за
отсутствием состава преступления.

Малозначительное деяние, в силу отсутствия общественной опасности не
содержащее в себе состава преступления, может образовать состав иного
правонарушения (например, административного или дисциплинарного), и в
этом случае к лицу, его совершившему, могут быть применены меры
административного, дисциплинарного или общественного воздействия, не
являющиеся наказанием.

Как отмечалось, все преступления являются общественно опасными и поэтому
законодатель запрещает их совершение под угрозой применения наказания к
лицам, которые их совершат. Однако по характеру и степени общественной
опасности одни преступления могут существенно отличаться от других. В
зависимости от этого УК подразделяет все преступления на четыре
категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Под характером общественной опасности преступления понимается
качественная характеристика этого признака. Она зависит в первую очередь
от ценности объекта преступного посягательства. В этом плане любые
убийства как преступления против жизни отличаются и от любых причинений
вреда здоровью человека как преступлений против здоровья, и от
преступлений против собственности, и от любых других видов (по объекту
посягательства) преступлений.

В соответствии со ст. 15 УК отнесение преступления к той или иной
категории зависит от размера и вида наказания, предусмотренного санкцией
соответствующей статьи Особенной части УК, а также формы вины.
Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяжкими преступлениями
признаются как умышленные, так и неосторожные деяния, а особо тяжкими -
только умышленные деяния.

Данная категоризация преступлений носит практический характер, так как
отнесение преступления к той или иной категории влечет определенные
уголовно-правовые последствия для лица, его совершившего. Так, она,
например, учитывается при определении оснований ответственности и
наказания и их индивидуализации: при опасном и особо опасном рецидиве
(ст. 18), преступном сообществе (ст. 35), назначении осужденным к
лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58), при назначении
такого наказания, как смертная казнь (ст. 59), при определении и учете
обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61), освобождении от уголовной
ответственности (ст.ст. 75 - 78), условно-досрочном освобождении (ст.
79) и замене неотбытой части наказания более мягким (ст. 80), при
назначении отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей (ст. 82), освобождении от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.
83), при погашении и снятии судимости (ст. 86), установлении
особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
(например, ст.ст. 90, 92, 93).

«Никакие выгоды, достигнутые ценой преступления,

не могут вознаградить потерю душевного мира».

(Г. Филдинг) 5. Список использованной литературы

Комментарий к Конституции Российской Федерации. М. 2000.

Уголовный кодекс Российской Федерации // «Собрание законодательства
РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

Постатейный комментарий у Уголовному кодексу РФ. СПб. 2000.

Уголовный кодекс РСФСР ст. 7 // «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40, ст.
591.

Борохов Э. Энциклопедия афоризмов. М. 1998.

Герцензон А. А. Понятие преступления. М. 1954.

Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М. 1967.

Карпушин М. П., Курлянский В. И. Уголовная ответственность и состав
преступления. М. 1974.

Ковалев М. И. Советское уголовное право: Курс лекций. Выпуск 1.
Свердловск. 1971.

Коган В. М. Логико-юридическая структура советского уголовного закона.
Алма-Ата. 1966.

Концепция правового государства и уголовное право: Сборник научных
трудов. М. 1993.

Кудрявцев В. Н. О противоправности преступлений // Правоведение. 1959. №
1.

Кузнецова Н. Ф. Значение преступных последствий для уголовной
ответственности. М. 1958.

Курский Д. И. Избранные статьи и речи. М. 1948.

Курс советского уголовного права. Т. 2. Преступление. М. 1970.

Личность и уважение к закону. Социологический аспект // Под редакцией
В.Н. Кудрявцева и В.П. Казимирчука. М. 1979.

Понятовская Т.Г. Концептуальные основы уголовного права России: история
и современность. Ижевск. 1994.

Прохоров В. С. Преступление и ответственность. Л. 1984.

Смирнов В. Г. Правоотношения в уголовном праве // Правоведение, 1961, №
3.

Советское уголовное право. Общая часть. Выпуск 1. Киев. 1955.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М.
1994.

Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М. 2000.

Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М. 1987.

Уголовное право. Часть Общая. В 4-х т. Т. 1. Уголовный закон.
Преступление. Уголовная ответственность. Екатеринбург. 1991.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998.

Шаргородский М. Д., Иоффе О. С. О системе советского права // Советское
государство и право. 1957. № 6.

Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.

Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.

УК РФ ч. 1 ст. 14 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

(Если кто отсечет какой-нибудь палец, то платит 3 гривны штрафа).
Русская Правда. Краткая редакция ст. 7 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по
истории государства и права России. М. 2000. Стр. 4.

Судебник 1550 года ст. 89 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по истории
государства и права России. М. 2000. Стр. 49.

Соборное Уложение 1649 года гл. II ст. 1 // Ю.П. Титов. Хрестоматия по
истории государства и права России. М. 2000. Стр. 52.



УК РСФСР ст. 7 // «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40, ст. 591.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 78.

Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М. 1987. Стр. 45.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 79.

Н.Ф. Кузнецова. Значение преступных последствий для уголовной
ответственности. М. 1958. Стр. 49.

М.П. Карпушин, В.И. Курлянский. Уголовная ответственность и состав
преступления. М. 1974. Стр. 89.

Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М.
1994. Стр. 36.

В.С. Прохоров. Преступление и ответственность. Л. 1984. Стр. 58.

Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М.
1994. Стр. 33.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 86.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 87.

Д.И. Курский. Избранные статьи и речи. М. 1948. Стр. 86.

А.А. Герцензон. Понятие преступления. М. 1954. Стр. 40.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 90.

Курс советского уголовного права. Т. 2. Преступление. М. 1970. Стр. 24.


М.И. Ковалев. Советское уголовное право: Курс лекций. Выпуск 1.
Свердловск. 1971. Стр. 96-97.

В.С. Прохоров. Преступление и ответственность. Л. 1984. Стр. 79-80.

М.Д. Шаргородский, О.С. Иоффе. О системе советского права // Советское
государство и право. 1957. № 6. Стр. 108.

Комментарий Конституции РФ ст. 57. М. 2000. Стр. 19.

Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М.
1994. Стр. 25.

В.Г. Смирнов. Правоотношения в уголовном праве // Правоведение. 1961. №
3. Стр. 89.

Советское уголовное право. Общая часть. Выпуск 1. Киев. 1955. Стр. 112.

Н.Д. Дурманов. Советский уголовный закон. М. 1967. Стр. 104.

В.Н. Кудрявцев. О противоправности преступлений // Правоведение. 1959.
№ 1. Стр. 70-71.

В.Н. Коган. Логико-юридическая структура советского уголовного закона.
Алма-Ата. 1966. Стр. 34.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 98.

Уголовное право. Часть Общая. В 4-х т. Т. 1. Уголовный закон.
Преступление. Уголовная ответственность. Екатеринбург. 1991. Стр. 83.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 101.

УК РФ ч. 1 ст. 9 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 1 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 2 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 3 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 4 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 5 ст. 15 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

Уголовное право. Общая часть. М. 1998. Стр. 107.

Н.С. Таганцев. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М.
1994. Стр. 58.

Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. М. 1087. Стр. 54.

УК РФ ч. 6 ст. 88 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ст. 75 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст.
2954.

УК РФ ст. 76 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст.
2954.

УК РФ ст. 77 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст.
2954.

УК РФ п. а) ч. 1 ст. 78 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. а) ч. 1 ст. 61 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ ч. 1 ст. 60 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 4 ст. 74 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. б) ч. 1 ст. 78 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. а) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ ч. 2 ст. 80 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 1 ст. 82 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. в) ч. 1 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. а) ст. 95 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 1 ст. 90, ч. 1 ст. 92 // «Собрание законодательства РФ»,
17.06.1996, № 25, ст. 2954.

УК РФ ч 1 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. б) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. б) ст. 93 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. в) ч. 1 ст. 83 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. г) ч. 3 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. а) ч. 3 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. в) ч. 3 ст. 18 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ ч. 1 ст. 57, ч. 1, ч. 3 ст. 59 // «Собрание законодательства
РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

УК РФ п. в) ч. 1 ст. 58 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ ч. 2 ст. 58 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. в) ч. 3 ст. 79 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. в) ст. 93 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ п. г) ч. 1 ст. 83 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. д) ч. 3 ст. 86 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№ 25, ст. 2954.

УК РФ п. б) ст. 95 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 2 ст. 30 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 4 ст. 35 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ч. 2 ст. 52 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25,
ст. 2954.

УК РФ ст. 48 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст.
2954.

Постатейный комментарий к УК РФ. СПб. 2000. Стр. 14-16.

Э. Борохов. Энциклопедия афоризмов. М. 1998. Стр. 427.

Версия для печати


Неправильная кодировка в тексте?
В работе не достает каких либо картинок?
Документ отформатирован некорректно?

Вы можете скачать правильно отформатированную работу
Скачать реферат